尊敬的審判員:
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第32條第1款的規(guī)定,重慶合縱律師事務(wù)所事務(wù)所受×××的委托,指派楊俊峰、汪志國律師擔(dān)任因涉嫌收購贓物罪而被提起公訴的被告人×××的辯護(hù)律師,為其出庭辯護(hù)。
本案開庭前,辯護(hù)律師查閱了九龍坡區(qū)人民檢察院關(guān)于本案的卷宗材料,同時,也前往九龍坡區(qū)看守所會見了被告人,了解相關(guān)事宜?,F(xiàn)結(jié)合庭審情況,發(fā)表如下辯護(hù)意見:
公訴人在起訴書中稱:被告人在明知所收購的氧氣瓶是贓物的情況下仍然低價收購,其行為構(gòu)成收購贓物罪。辯護(hù)人認(rèn)為公訴人對被告人的主、客觀要件定性不準(zhǔn)確。
一、被告人并非明知而購
1、雖然氧氣瓶的評估價與收購價相差10倍之多,但并不能以此推斷被告人在主觀上就屬于明知,評估價只是針對氧氣瓶本身在具有完整性能的情況下的實用價值,而并不是從廢舊金屬回收的角度來進(jìn)行評估,評估的出發(fā)點與被告人回收的出發(fā)點不一致,因此,兩者的價值就不具有可比性。就比如一件古董,從歷史的角度、藝術(shù)的角度來評估,可能價值連城;而從實用的角度來評估,也許就一文不值,因此,公訴人不能以此推斷被告人是在明知的情況下收購。
2、再則,即便公訴人綜合了常人的經(jīng)驗知識,認(rèn)為收購價與物品的實際價值相差甚大,所以推斷被告人主觀是明知。辯護(hù)人認(rèn)為這種邏輯太過勉強,這種推理的合理結(jié)果顯然是應(yīng)知而非明知,而且根據(jù)辯護(hù)人所掌握的情況,被告人對偷盜者的偷盜行為既未眼見,亦未耳聞,又何以說明是明知呢!
因此,公訴人對被告人的主觀定性既不乎合邏輯推理,也不乎合客觀事實。
二、被告人所購物品并非《中華人民共和國刑法》312條規(guī)定的贓物
1、首先,辯護(hù)人需要說明的是《刑法》312條所述的贓物一詞前有一限制性修飾,即犯罪所得。這也就說明了要成立收購贓物罪也就必須有另一罪前置,即是犯罪所得這一行為實施主體已經(jīng)構(gòu)成并確定有罪,根據(jù)辯護(hù)人所掌握的情況,該行為的幾名實施主體因涉嫌盜竊罪還正在看守所等候判決,在沒有人民法院的有效判決下,能確定幾名涉嫌盜竊的嫌犯就構(gòu)成盜竊罪嗎?在沒有盜竊罪成立的情況下,公訴人又何以認(rèn)定本案被告人所購物品是犯罪所得呢?很顯然,公訴人潛意識里已經(jīng)認(rèn)定涉案氧氣瓶就是犯罪贓物,但這畢竟是未成為現(xiàn)實的潛意識。
2、公訴人對辯護(hù)人的上述觀點也許認(rèn)為太過機械甚至錯誤,但我不這樣看待。因為本罪必然牽涉到兩件以上的犯罪事實,公訴人既然只針對收購贓物罪出庭公訴,就無權(quán)認(rèn)定非本案的犯罪事實,很顯然,若公訴人認(rèn)為犯罪所得贓物這一事實成立,那么就相當(dāng)于確定了犯罪所得的贓物的行為主體有罪,這明顯的違背了《中華人民共和國刑事訴訟法》第12條:未經(jīng)人民法院依法判決,對任何人不得確定有罪之規(guī)定。
因此,本案被告人所收購物品不構(gòu)成《刑法》312條所規(guī)定的贓物。
三、綜上所述,辯護(hù)人認(rèn)為,本案被告人既未構(gòu)成明知的主觀要件,也未構(gòu)成收購犯罪所得的贓物的客觀要件,根據(jù)刑法312條的規(guī)定不構(gòu)成收購贓物罪,公訴人的有罪指控不成立,辯護(hù)人請求法庭對被告人宣告無罪。
此致
九龍坡區(qū)人民法院
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