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比較廣告的合法性之爭及其國際立法概況
來源:法律編輯整理 時間: 2023-08-17 10:02:50 92 人看過

由于比較廣告是采用對比的方式運作的,因此不可避免地會自覺不自覺、或多或少帶有攻擊對手、抬高自身的成分,而這極易傷及競爭企業(yè)的聲譽,現(xiàn)實中比較廣告也常常被用來貶低競爭對手,淪為某些經(jīng)營者不正當競爭的手段,比較廣告也因此背上了貶低他人產(chǎn)品的廣告的惡名,被認為違背了誠實商業(yè)慣例甚至誠信商業(yè)道德。這也正是上個世紀80年代以前世界各國普遍在立法和司法上對比較廣告持懷疑甚至否定態(tài)度的主要原因。[5]也正因如此,對比較廣告的合法性問題,一直爭議不休。

肯定說認為比較廣告能提供給消費者最想了解的消費信息,增強了同類產(chǎn)品的相互競爭,有利于促進產(chǎn)品質(zhì)量的提高和加速產(chǎn)品的升級換代,對社會財富的積累具有積極作用,而且比較廣告也是廣義上的一種言論,若對其加以限制和約束,便是對言論自由的限制和干預(yù),故任何限制比較廣告的做法都有損于社會公共利益。而否定者則堅持,比較廣告的固有性質(zhì)(即突出自己商品的優(yōu)點強調(diào)競爭對手的缺點)決定了其不可能克服自身的主觀性過強的缺陷,且企業(yè)的商譽不容侵犯,被比較企業(yè)有拒絕被比較的權(quán)利,另外其也易使消費者面對大量沖突的信息無所適從,最終影響整個同類產(chǎn)品的銷售。也有人主張限制說,即認為比較廣告利弊共有,但總體而言是利大弊小,故應(yīng)確認比較廣告的合法性,對其可能存在的非客觀公正的一面,給予必要的法律規(guī)制,以利于揚其長而避其短。[6]

盡管比較廣告并不象否定者所形容的那樣極端如任何在廣告中提起競爭對手名稱的人都不懷有善意,都是想要損害對方來達到抬高自己的目的[7],但我們必須承認其非客觀公正性的客觀存在。事實上,也正是因為這些弊端的存在,導致了比較廣告在世界上為很多國家所禁止,如西班牙《廣告法》明確規(guī)定:比較性廣告屬不實廣告,這種廣告沒有產(chǎn)品、服務(wù)的根本特征、相近似特點及客觀上可展示的特征為依據(jù),應(yīng)予禁止。[8]德國過去幾十年的法院判決均認為,比較廣告違反了善良風俗,如果一個廣告主必須要把自己的產(chǎn)品或服務(wù)與另一個產(chǎn)品或服務(wù)進行比較,其目的就是要讓消費者知道自己的優(yōu)點,這種打擊別人抬高自己或者說用別人的產(chǎn)品作為臺階提升自己產(chǎn)品的地位的做法不符合效益競爭的理念,為不正當競爭行為。直到上世紀90年代中葉,德國聯(lián)邦最高法院仍堅持該原則。而在意大利,其雖未明確禁止比較廣告,但根據(jù)民法典第2598條2C.C關(guān)于禁止詆毀競爭對手的規(guī)定及民法典第2598條3C.C的總則性規(guī)定,對比較廣告原則上是禁止的,而且直接比較廣告是絕對違法的,其理由是一個企業(yè)如果把自己的產(chǎn)品或服務(wù)與其他企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)相比較,其目的就是為了貶低競爭對手,這本身就會敗壞競爭者的名聲,而法律應(yīng)該公平的對待所有的企業(yè),不能容忍一個經(jīng)營者作為評價其競爭對手的法官。[9]

然而我們必須看到,比較廣告的生成和興起,有其必然性。市場經(jīng)濟的特征之一就是競爭,商品或服務(wù)之間的競爭必然反映到廣告中來,當銷售者對其商品的優(yōu)點的宣揚不足以壓倒競爭者時,就會想方設(shè)法攻擊競爭對手,這是商人的天性,也是商業(yè)的必然,比較廣告也就應(yīng)運而生,這是市場現(xiàn)實。從廣告理論角度觀察,比較廣告也是廣告理論發(fā)展的必然結(jié)果。截止上個世紀80年代的廣告理論是立足于產(chǎn)品的獨具的銷售說辭,其特點是說服承諾,不及其他。但當同類的模仿產(chǎn)品蜂擁而至時,代之而起的是立足于企業(yè)整體形象的品牌形象理論。然而當市場上出現(xiàn)成片的形象森林時,某一品牌也就必然會泯然眾人,但競爭不會停止,理論亦會隨之更新,品牌形象理論又因應(yīng)時勢向占領(lǐng)消費者心智的定位理論發(fā)展。最理想的定位自然是樹立領(lǐng)導者的地位,這對于大多數(shù)處于跟進者地位的經(jīng)營者而言,要達至目的最有效的方法便是使用比較廣告這個殺手锏。[10]

就比較廣告的現(xiàn)實功用來看,我們亦可為其合法性找尋到足夠的支撐。不當?shù)谋容^廣告確有傷及他人的可能性,但我們不能僅僅考慮經(jīng)營者的利益,更要將消費者的利益納入考慮范圍。在物質(zhì)文明高度發(fā)達的社會,面對日新月異品目繁多的各式商品,消費者根本無法擁有足夠的知識以了解各種產(chǎn)品的確實內(nèi)容,換言之,在商品訊息極度仰賴廠商的單方輸出狀態(tài)下,消費者被迫處于近乎無知的狀態(tài),其已由傳統(tǒng)市場中的主導地位淪為從屬被動地位。再兼廠商本身為了拓展市場謀求更大的利益,常對產(chǎn)品有選擇的提供信息,對消費者的知的權(quán)利有意漠視。[11]在此背景下允許具體明確、針對性強且能提供大量消費者所需信息增強市場透明度的比較廣告的存在,不僅可以降低信息搜尋成本,還能提高市場透明度,而且無疑可對消費者權(quán)益予以有力保護,這些都體現(xiàn)了對消費者主權(quán)的尊重。

另從比較廣告與言論自由的關(guān)系來看,言論自由是人民表達自己思想的權(quán)利,是思想自由流通,使人民得到充分資訊和自我實現(xiàn)機會的保障。言論自由作為一項基本人權(quán),被列在憲法政治自由的第一項,國家應(yīng)給予最大限度的保護。但言論自由又區(qū)分為政治、學術(shù)、宗教及商業(yè)言論等,并依據(jù)性質(zhì)的不同而有不同的保護范疇及限制標準。其中,因商業(yè)言論為逐利目的,使其真實性受到懷疑,其是否屬于憲法對言論自由的保護范疇,尚有很大爭議。美國曾將商業(yè)言論排除在憲法第一修正案外,最高法院于1979年Bigelow案后認為商業(yè)廣告屬于言論自由所保障之客體。1993年最高法院對商業(yè)言論保護的基本原則做了總結(jié):商業(yè)市場如我們社會文化生活的其他方面一樣,提供了思想和信息繁榮的場所這些信息的價值由言論者和聽眾而不是政府享有。因此即使一個言論僅建議了一項商業(yè)交易,也有權(quán)受到第一修正案的保護。這種權(quán)利最初僅限于宣傳自己商品或服務(wù),而后逐漸轉(zhuǎn)變見解,承認就競爭者之商品或服務(wù)有批評之權(quán)利。[12]美國法院也認為比較廣告是自由言論和自由企業(yè)在一個自由的社會中基本目標相互協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)物,聯(lián)邦貿(mào)易委員會也認可這一觀點。[13]今天,這種觀點已為眾多國家所接受,盡管對其保護程度不及其他言論。當然,對言論自由的保護不是絕對的,任何權(quán)利的行使均不得損害公共利益及他人合法的自由和權(quán)利。若比較廣告進行不客觀的比較,傳遞虛假信息,與社會秩序、公共利益相沖突,則應(yīng)受到限制。

也有學者從市場經(jīng)濟內(nèi)含著競爭出發(fā),認為競爭本義就是多種主體或者多種產(chǎn)品之間的比較與選擇問題,通過比較市場競爭才能真正落到實處,任何市場主體只要參與競爭,就不應(yīng)該害怕和抵制來自其他企業(yè)或者產(chǎn)品的比較,而不能有主張不被比較的權(quán)利。[14]

綜上,從消費者角度,比較廣告可以最大限度地提高市場透明度、降低消費者的信息搜尋成本,從而保護消費者的知情權(quán)和選擇權(quán);從經(jīng)營者角度講,比較廣告有利于打破壟斷促進競爭,稀釋某種品牌的市場占領(lǐng)度,完善市場競爭結(jié)構(gòu)并最終促進市場經(jīng)濟的繁榮。權(quán)衡之下,確認比較廣告的合法性當為我們所應(yīng)持之態(tài)度。

與以上爭議相應(yīng),各國傳統(tǒng)上對比較廣告的態(tài)度也不盡一致。從各國的立法和實務(wù)來看,對于比較廣告的規(guī)范大體上可以分為三種類型:

(1)禁止任何有比較性質(zhì)的比較廣告,主要是法國、意大利等傳統(tǒng)的大陸法系國家。如法國在民法中禁止任何對他人莫須有的損害行為,禁止比較廣告。

(2)主張對比較廣告給予嚴格規(guī)范,如德國、瑞士、日本等國。

(3)對比較廣告限制較少,如美國、英國、加拿大等國。如加拿大《廣告準則》規(guī)定:比較的商品必須確定是相互競爭的且應(yīng)由研究數(shù)據(jù)支持,使用最高級形容詞應(yīng)與任意比較廣告遵循同樣的準則,應(yīng)盡可能具體,若無法證明,就不應(yīng)使用。比較而言,英美法系國家對比較廣告持較寬松的態(tài)度。如在英國,允許根據(jù)真實的、相關(guān)的充分資料進行價格對比,一些很重要的不公平競爭成文法也間接允許比較廣告。從大陸法系國家的立法和實務(wù)來看,傳統(tǒng)上堅持即使內(nèi)容真實的比較廣告也是違法的,此后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度,承認對競爭者的商品或服務(wù)可以進行比較,當然比較的范圍仍然是有限制的。1997年6月10日年歐共體頒布的第97\\55號指令規(guī)定比較廣告原則上是合法的并責成歐共體成員國在2000年4月完成各自立法的修改。1998年2月5日,德國聯(lián)邦最高法院在一則判例中首次確立了原則上允許比較廣告的新立場。[15]從整體上看,近年來比較廣告在世界范圍內(nèi)已獲得了長足的發(fā)展。

論比較廣告合法性

當今中國,廣告事業(yè)迅速蓬勃地發(fā)展。在形形色色各式類型的廣告中,比較廣告異軍突起,在數(shù)量上占了相當?shù)谋壤?。比較廣告是現(xiàn)代廣告的一種運作模式,通常用于商業(yè)廣告中。由于它是對同類產(chǎn)品或服務(wù)進行相關(guān)信息的對比宣傳,所以更能發(fā)揮廣告對經(jīng)營者與消費者的雙贏功效。一方面,它能使初次步入市場的競爭者很快地被消費者所熟悉,從而迅速打開市場局面,贏得商機;另一方面,它能促使相關(guān)的經(jīng)營者不斷開發(fā)新產(chǎn)品,提高產(chǎn)品質(zhì)量,從而在更高層次上豐富市場。同時,比較廣告又使市場的透明度大大加強,為消費者提供了更全面的信息,更有利于消費者利益的保護。

一、比較廣告的界定與分類

我國《廣告法》中規(guī)定,廣告是指商品經(jīng)營者或者服務(wù)提供者承擔費用,通過一定媒介和形式直接或者間接地介紹自己所推銷的商品或者所提供的服務(wù)的商業(yè)廣告。那么具體什么是比較廣告我國的廣告法對此還沒有明確具體的規(guī)定,按照歐共體《比較廣告議案》的解釋:任何廣告無論以何種方式,或直截了當,或以間接方式,或以某種隱含暗指的手段,涉及自己的競爭對手,或提及了其產(chǎn)品和所提供的服務(wù)項目,即構(gòu)成了比較廣告。從比較廣告是否明確直接涉及競爭者的名字來看,比較廣告可以分為直接的和間接的兩種,直接的比較廣告就是產(chǎn)品的經(jīng)營者或服務(wù)的提供者在廣告中針對某產(chǎn)品或者某項服務(wù)比較,即直呼其名;間接的比較廣告指廣告主在廣告中不直接指明對方是某一品牌或某一服務(wù)。從比較廣告對競爭者的態(tài)度來看,可以分為批評性比較廣告與寄生性比較廣告;按比較是否以客觀事實為基礎(chǔ),可以分為客觀性比較廣告與主觀性比較廣告,前者是以客觀事實或科學根據(jù)為比較的基礎(chǔ),后者以主觀態(tài)度與感受作為評價的標準來比較競爭對手商品的質(zhì)量、性能、特點、成份、功效等,這種描述必須是真實客觀的,且沒有絲毫的詆毀,就不構(gòu)成不正當?shù)母偁帲膊粯?gòu)成對被比較者的名譽和信譽的侵害。那什么是不正當競爭行為呢按照我國1993年頒布的《中華人民共和國反不正當競爭法》的規(guī)定,不正當競爭是指經(jīng)營者違反本法規(guī)定,損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為。在此法的第九條第一款的規(guī)定當中,明確說明了經(jīng)營者不得利用廣告或者其他的方法,對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳。第十四條明確指出經(jīng)營者不得捏造、散布虛偽事實,損害競爭對手的商業(yè)信譽、商品聲譽。通過以上的條款可以出,不正當競爭行為與虛假廣告之間存在著很大聯(lián)系,因為虛假廣告的后果將直接導致?lián)p害其他營者的合法權(quán)益,擾亂社會秩序。

二、我國現(xiàn)行比較廣告的法律規(guī)范

我國對比較廣告規(guī)范的法律到目前為止僅有1994年《中華人民共和國廣告法》和我國1994年6月1日實行的《國家工商行政管理局廣告審查標準》。后者第31條到36條對比較廣告做出了規(guī)范性的規(guī)定,比較廣告應(yīng)符合公平、正當競爭的原則;發(fā)布比較性商業(yè)廣告內(nèi)容應(yīng)當是相同的產(chǎn)品或可類比的產(chǎn)品;比較之處具有可比性,不得涉及具體的產(chǎn)品或服務(wù),不得含有虛假的內(nèi)容,不得欺騙和誤導消費者,更不能借以貶低其他生產(chǎn)經(jīng)營者的商品或者服務(wù)。我國廣告管理法規(guī)規(guī)定對于一些特殊商品不得做比較廣告。例如,《廣告法》第14條規(guī)定,藥品、醫(yī)療器械廣告不得有與其他藥品,醫(yī)療器械的功效和安全性比較的內(nèi)容?!端幤饭芾磙k法》第16條規(guī)定,藥品廣告不得含有貶低同類產(chǎn)品或與其他藥品進行功效和安全性對比評價的內(nèi)容。《醫(yī)療器械廣告管理辦法》第12條規(guī)定,醫(yī)療器械廣告不得出現(xiàn)有與同類產(chǎn)品功效,性能進行比較的言論或畫面,形象。在用語方面,我國《廣告法》第7條第3款規(guī)定:廣告不得使用國家級、最高級、最佳等用語。在貫徹實施中,各地區(qū)相關(guān)部門制定的廣告法實施細則對各類廣告允許或禁止的對比性內(nèi)容作了一些細化的規(guī)定。由此可見,我國允許比較廣告的存在,但是我國對比較廣告做出了一定程度的限制。合法的比較廣告受我國法律的保護,侵權(quán)的比較廣告我國法律給予嚴厲制裁。

三、合法的比較廣告應(yīng)該具備的條件

首先,合法的比較廣告不應(yīng)該為虛假的比較廣告。在比較廣告中,虛假要作廣義的理解,應(yīng)當與引人誤解同義。國家工商局《關(guān)于認定處理虛假廣告問題的批復》(工商廣字(1993)第185號)作了明確的規(guī)定:關(guān)于虛假廣告,一般應(yīng)從以下兩個方面認定:一是廣告所宣傳的產(chǎn)品和服務(wù)的主要內(nèi)容(包括產(chǎn)品和服務(wù)所能達到的標準、效用,所使用的注冊商標、獲獎情況,以及產(chǎn)品和服務(wù)提供單位等)是否真實。凡利用廣告捏造事實,以并不存在的產(chǎn)品和服務(wù)進行欺詐宣傳,或廣告所宣傳的產(chǎn)品和服務(wù)的主要內(nèi)容與事實不符的,均應(yīng)認定為虛假廣告?,F(xiàn)實中存在以下一些情況,都應(yīng)歸入虛假和引人誤解的比較廣告:第一,無中生有——捏造與散布虛假事實的廣告;第二,使用未成定論的事實,引起誤導作用的廣告;第三,以局部真實給人以全部真實感覺的廣告;第四,原來所列舉的事實是真實的,而現(xiàn)在有變化的;第五,采用模糊的、有歧義的詞語,讓人誤解的廣告;第六,專家不會誤解,但一般人會誤解的廣告。此類虛假的比較廣告違背了廣告法對于廣告真實性的基本要求。其次,比較廣告應(yīng)該是內(nèi)容真實的,具有正當目的。比較廣告中的比較通常有以下幾種形式:貶低式比較、失算式比較、規(guī)范式比較、關(guān)聯(lián)式比較、等同式比較、模糊式比較。在貶低式比較和失算式比較廣告中,廣告主通常會采用不公正、不客觀的捏造、惡意的歪曲事實影射、中傷、詆毀等不正當手法抑制別人的產(chǎn)品或服務(wù)用以抬高自己的產(chǎn)品或服務(wù),這種類型的比較廣告通常內(nèi)容不是真實的,不具有正當目的,因為其具有不正當競爭的性質(zhì),所以構(gòu)成侵權(quán)行為。在規(guī)范式比較、關(guān)聯(lián)式比較和等同式比較中,廣告主要么會采用列舉證據(jù)和事實的方法進行比較,要么通過說出別人的優(yōu)點讓自己與之相關(guān)聯(lián),此類比較廣告通常不含貶低之嫌,但是否為合法的比較廣告應(yīng)該具體情況具體分析。此三種形式的比較廣告應(yīng)該首先具有可比性,其所比較的主體應(yīng)該是同行業(yè)的競爭者,其比較成分必須是該類產(chǎn)品所具有的共同特征。其次,比較應(yīng)該客觀和公正直接比較競爭對手商品的質(zhì)量、性能、特點、成份、功效等方面,這種描述應(yīng)該是客觀公正的,可以通過研究或其統(tǒng)計出來的數(shù)據(jù)加以證實。最后,比較內(nèi)容應(yīng)該合理且沒有對被比較對象進行貶損。模糊式比較廣告中的比較一般是很隱蔽,不經(jīng)過仔細的推敲不容易發(fā)現(xiàn)其中的比較成分。如竹林眾生在其中藥口服液產(chǎn)品廣告中,訴求中藥煎幾遍,差別看得見,并將視覺差別明顯、濃度明顯不同的中藥第一煎、第二煎、第三煎、第四煎、第五煎藥汁放在一起讓消費者自己得出第一煎、第二煎藥汁質(zhì)量更好的結(jié)論。并順理成章地推出了自己的獨特銷售主張按照通常的比較廣告的判斷標準-比較中應(yīng)該直接提及對方的產(chǎn)品或服務(wù),很難直接認定為比較廣告但是確實能從它的廣告詞中推敲出比較的含義竹林眾生,只提取第一,第二道中藥煎汁,其獨特銷售主張,并沒有違背《廣告法》第14條第(3)項的規(guī)定,藥品之間的功效和安全性高低會因患者的病癥與病情而各不相同,沒有確定的指標,不具有可比性,故藥品廣告不得含有與其他藥品的功效和安全性進行比較的內(nèi)容。其次,竹林眾生其中藥口服液也未違背《廣告法》第16條的規(guī)定。精神藥品等特殊藥品與一般用途的藥品不同,國家對于這些特殊藥品的生產(chǎn)和銷售進行了嚴格的控制與管理,不允許在市場上自由買賣,故這些藥品也不得做廣告。再次這類比較廣告由于未采用直接的貶低、詆毀他人的產(chǎn)品和服務(wù)的方法,也未直接采用與他人產(chǎn)品或服務(wù)比較的方法,所以不會構(gòu)成侵權(quán)的廣告??梢?,巧妙的比較廣告不但不會構(gòu)成不正當競爭,反而由于其獨特的特色給消費者留下深刻的影響,達到市場占有的目的。

最后,相比較的產(chǎn)品應(yīng)該是對其主要的方面的全面的比較。如果廣告者選擇其產(chǎn)品或服務(wù)中的優(yōu)于其他競爭者的產(chǎn)品的某一單項指標做宣傳,就會給人一種他的產(chǎn)品高人一籌的印象,而對自己次的方面只字不提,給消費者產(chǎn)生一好全好的印象,進而對消費者的消費產(chǎn)生誤導性的影響。在這方面,各個國家的規(guī)定不同,有些國家(特別是比利時和盧森堡)的立法一概禁止不需要認出競爭者的所有比較。美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會認為比較型廣告既能鼓勵競爭,又能給消費者提供更多的信息?!秶H商會廣告行為準則》承認比較廣告的合法性,但規(guī)定比較廣告不得使對比內(nèi)容產(chǎn)生誤導作用。含有對比內(nèi)容的廣告應(yīng)遵循公平競爭的原則,對比的內(nèi)容應(yīng)以具體事實為基礎(chǔ),而不得以不正當手段選擇對比點。《美國廣告代理協(xié)會對制作對比廣告的政策方針》廣告應(yīng)就產(chǎn)品有關(guān)或類似的性能或成份進行比較,面對面,點對點?!队鴱V告活動準則》第22條規(guī)定:對比性廣告對任何競爭對手應(yīng)當都是公平合理的,而且保證消費者不會被誤導使用優(yōu)秀、最優(yōu)秀等字眼時應(yīng)真實地反映產(chǎn)品的質(zhì)量并能提供證據(jù)?!都幽么髲V告準則》規(guī)定:比較的商品必須確定是相互競爭的且應(yīng)由研究數(shù)據(jù)支持;使用最高級形容詞應(yīng)與任意比較廣告遵循同樣的準則,應(yīng)盡可能具體,若無法證明,就不應(yīng)使用。我國臺灣只允許做具體比較型廣告,《電視廣告制作準則》規(guī)定比較廣告必須明白指出比較商品之名稱及品牌,并應(yīng)檢附有關(guān)機關(guān)或團體的證明文件我國香港地區(qū)允許比較廣告的存在,《香港廣告商會廣告實施條例》規(guī)定:用一組產(chǎn)品與同一領(lǐng)域里的其他產(chǎn)品做比較在一定環(huán)境下是允許的。但香港廣告法律對比較廣告的可比性、具體事實等作了嚴格要求,還明確規(guī)定比較廣告不得使用最高級形容詞。

之所以說比較廣告與不正當競爭行為有關(guān)聯(lián)是因為經(jīng)營者是以不正當方式來爭取了本來爭取不到的有限消費者,從而減少了這些消費者對其他存在競爭關(guān)系的經(jīng)營者的購買力和購買機會,從而排擠了有競爭關(guān)系的其他經(jīng)營者的正當競爭,造成市場混亂。同時比較廣告的不實侵犯了消費者在購買商品和接受服務(wù)時所應(yīng)有的知情權(quán)。根據(jù)歐共體委員會提出的草案,使用比較廣告必須遵守如下條件進行比較的因素應(yīng)是產(chǎn)品或服務(wù)的根本特性,選擇比較因素應(yīng)光明正大,比較應(yīng)經(jīng)得起客觀檢驗。草案還規(guī)定,禁止任何欺騙性廣告和誹謗競爭對手,也不得采用使消費者對商品牌號產(chǎn)生混亂的做法。

四、總結(jié)

從比較廣告的界定、種類、現(xiàn)行法律規(guī)范及合法的范圍對比較廣告和侵權(quán)行為所做的探討,可以看出:比較廣告中的比較方式雖然千差萬別,但是要構(gòu)成不正當競爭行為,其中必會含有貶低的或不實的內(nèi)容,從而對競爭對手的合法權(quán)益造成了嚴重侵犯破壞了市場經(jīng)濟秩序。

合法性是我國對比較廣告的基本要求。比較廣告的合法性應(yīng)該體現(xiàn)在以下幾個方面:第一,比較廣告所涉及產(chǎn)品應(yīng)當是相同的產(chǎn)品或可類比的產(chǎn)品比較之處應(yīng)當具有可比性;第二,對比的內(nèi)容應(yīng)以具體的事實為基礎(chǔ),并且這些事實是可以證明的;第三,應(yīng)該對全部決定消費者判斷力的方面進行比較不能只是對自己部分優(yōu)于別人決定消費者判斷力的方面進行比較。只要比較廣告符合上述標準,相信合法的比較廣告就會避免構(gòu)成不正當競爭行為。

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    陰陽合同中的陽合同屬于無效合同,陰合同可能有效可能無效,根據(jù)具體情況分析。一般因為“陰陽合同”中的“陽合同”無法體現(xiàn)當事人的真實意思而不發(fā)生效力,而“陰合同”是當事人的真實意思表示而認定為有效合同,“陰合同”只要內(nèi)容合法,同樣受到法律保護。如果利用“陰陽合同”實施違法行為,或者以合法的形式掩蓋違法的目的,則不僅“陽合同”無效,“陰合同”也因內(nèi)容違法而無效。陰陽勞動合同的法律風險和法律效力是什么1、對履行哪個合同發(fā)生爭議的風險。因為陰陽合同的履行內(nèi)容不同,就一定會產(chǎn)生對合同當事人利益的不同影響,從而引發(fā)合同雙方對于應(yīng)當履行哪個合同的爭議。2、合同無效的風險。簽訂陰陽合同的雙方,都抱著一定的目的,該目的并不是正當?shù)?,因此在發(fā)生爭議時,任何一方想通過合同條款保護自己和權(quán)益時,都將面臨合同是否有效的風險。勞動陰陽合同的法律效力認定其一、“陽”合同約定的標準優(yōu)于“陰”合同。簽訂此類勞動合同的,往往是
    2023-07-05
    125人看過
  • 比較國際訴訟與國際仲裁之間的差異
    一、比較國際訴訟與國際仲裁之間的差異比較國際訴訟與國際仲裁之間的差異:1.機構(gòu)性質(zhì)不同。國際商事仲裁機構(gòu)只是具有民間團體的性質(zhì),各個仲裁機構(gòu)是相互獨立,沒有級別管轄權(quán)。而審理民事訴訟的法院,是國家司法機關(guān),是國家機器的重要組成部分,法院之間有上下級關(guān)系。2.管轄權(quán)來源不同。國際商事仲裁機構(gòu)的管轄權(quán)來自于雙方當事人的合意,它的管轄權(quán)是非強制性的。是建立在雙方當事人自愿達成的仲裁協(xié)議的基礎(chǔ)上。而法院審理民事訴訟的管轄權(quán)來自于國家的強制力,是由法律賦予的,而非當事人雙方的授權(quán),只要一方當事人提起訴訟,法院就可以管轄,而不必雙方當事人合意。3.審理程序的公開性不同。國際商事仲裁程序一般不公開審理,即使雙方當事人要求也是由仲裁庭作出決定。而法院審理民事訴訟原則上必須公開審理,除個別情況外。4.當事人的自治性程度不同。國際商事仲裁中當事人的自治性大大超過民事訴訟中當事人的自治性。5.裁決制度不同。國際
    2023-08-05
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  • 環(huán)境稅的國際比較及借鑒
    20世紀90年代以來,經(jīng)濟發(fā)達國家尤其是經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)成員國,廣泛利用諸如稅收、收費、排污權(quán)交易、押金等經(jīng)濟政策來保護環(huán)境。而經(jīng)濟政策的最新發(fā)展趨勢就是利用財稅政策作為解決環(huán)境問題的突破口。就財稅政策角度而言,解決環(huán)境問題,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,必須建立和健全環(huán)境稅,進而使整個稅制體現(xiàn)環(huán)保要求。一、西方環(huán)境保護稅收政策的主要內(nèi)容和特點環(huán)境稅作為國家宏觀調(diào)控的一種重要手段,其經(jīng)濟思想主要來源于庇古稅。從國外環(huán)境稅的具體應(yīng)用來看,大體經(jīng)歷了三個階段:1.20世紀70年代到80年代初。這個時期環(huán)境稅主要體現(xiàn)為補償成本的收費。其產(chǎn)生主要是基于“污染者負擔”的原則,要求排污者承擔監(jiān)控排污行為的成本,種類主要包括用戶費、特定用途收費等,尚不屬典型的環(huán)境稅,只能說是環(huán)境稅的雛形。2.20世紀80年代至90年代中期。這個時期的環(huán)境稅種類日益增多,如排污稅、產(chǎn)品稅、能源稅、二氧化碳稅和二氧化硫稅等
    2023-04-21
    223人看過
  • 無效合同制度立法規(guī)定及其比較研究
    《民法典》頒布之前,在我國的經(jīng)濟合同中,據(jù)不完全統(tǒng)計,無效經(jīng)濟合同約占經(jīng)濟合同總量的10%—15%,大量的無效合同致使每年約有3000億至4000億元的合同金額得不到履行。此現(xiàn)象引起的不良社會后果是:1?發(fā)生不必要的財產(chǎn)損失。合同被宣布無效后,雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產(chǎn)生相互返還已經(jīng)履行的財產(chǎn)或賠償損失的責任,這種返還不但意味著訂約合同的不能實現(xiàn),而且會增加不必要的費用和損失。2?商事主體對合同產(chǎn)生不信任感,不能自覺履行合同。3?合同被認定無效,有利于違約當事人,給違約當事人提供可靠的避風港,合同一旦認定無效,還可獲得返還,這必然侵害守約方的利益。4?從效率的標準看,過多地宣告合同無效,在經(jīng)濟上是低效率的。無效合同大量存在的原因一方面是當事人缺乏法制觀念,故意違法,另一方面也與我國原民法典,法律制度和民法典過于強調(diào)國家干預(yù)經(jīng)濟、過于強調(diào)保護交易安全,從而對無效民事行為作
    2023-05-05
    98人看過
  • 高息貸款與5分利息的比較及其合法性評估。
    五分利息是算高利貸的。五分利息折合成年利息就是60%,遠遠高于相關(guān)規(guī)定的標準。一般而言,所謂高利貸是指索取特別高額利息的貸款行為。個人放高利貸在刑法中沒有相關(guān)刑罰條例,也就不存在判刑,但會給與一定的行政處罰。高利貸算合同詐騙嗎高利貸是屬于的民事糾紛的范圍,如果不是對方隱瞞導致自己簽合同的一般不會構(gòu)成合同詐騙。根據(jù)《刑法》第二百二十四條的規(guī)定,合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人財物數(shù)額較大的行為。其表現(xiàn)形式有如下五種:1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保。3、沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,詐騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同。4、收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿。5、以其他方法騙取當事人財物。《中華人民共和國刑法》
    2023-07-05
    412人看過
  • 保險償付能力監(jiān)管及其國際比較研究
    保險償付能力監(jiān)管及其國際比較研究保險償付能力監(jiān)管及其國際比較研究[摘要]:本文討論了以償付能力監(jiān)管為核心的保險監(jiān)管理論基礎(chǔ)和我國強化保險監(jiān)管的必要性,通過比較幾個典型國家監(jiān)管體制的各自特點,提出了我國保險監(jiān)管走向科學有效的政策建議,以保障我國保險市場的健康有序發(fā)展。[關(guān)鍵詞]:保險監(jiān)管;償付能力;比較研究20世紀中葉以來,隨著世界范圍內(nèi)“金融深度化”和“金融自由化”的不斷發(fā)展,各國在實踐中不斷強化和優(yōu)化對本國金融機構(gòu)和金融市場的監(jiān)管,以保障金融體系的安全、有效、公平和盈利。作為提供契約型的金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的重要金融媒介,同時又是以風險作為經(jīng)營對象、以風險管理作為盈利來源的保險機構(gòu),自其誕生之日起就受到各國金融管理當局的嚴格監(jiān)管。金融管制的最優(yōu)社會福利理論認為,市場經(jīng)濟下金融監(jiān)管的必要性來源于金融業(yè)的自然壟斷、外部效應(yīng)和不對稱信息。從這三個方向出發(fā)對我國保險業(yè)進行簡單分析,很容易感到我國加
    2023-04-21
    342人看過
  • 各國商標法的立法比較
    我國臺灣地區(qū)第23條第二款規(guī)定:在他人申請前,善意使用相同或者近似之商標圖樣于同一或類似之商品,不受他人所拘束,但以原使用的商品為限。依該款規(guī)定,商標在先使用權(quán)的構(gòu)成要件有:(1)在他人申請商標注冊前,使用人就已有使用的事實;(2)使用人的使用須基于善意;(3)使用人使用的商標圖樣與他人申請注冊的商標圖樣相同或近似,且使用在同一或類似商品上?!度毡旧虡朔ā返?2條規(guī)定:在他人申請注冊商標之前,在日本國內(nèi)非以不正當競爭為目的就已在該商標注冊申請指定的商品或服務(wù)或者類似商品或服務(wù)上使用與申請注冊商標相同或者近似的商標,而且作為區(qū)分與自己業(yè)務(wù)有關(guān)的商品或服務(wù)的標志至他人提出商標注冊申請時已在消費者中馳名的,該人有權(quán)繼續(xù)在前述商品或者服務(wù)上使用該商標。依該條款規(guī)定,商標在先使用權(quán)的構(gòu)成要件有:(1)在他人提出商標注冊申請前,在日本國內(nèi)已在該商標注冊申請指定的商品或類似商品上使用與申請注冊商標相同或
    2023-06-01
    308人看過
  • 未注冊商標法律保護制度之國際比較及對我國的借鑒意義
    當今各國,在商標保護方面,均實行商標注冊的法律制度。那么,未注冊商標能否及如何獲得法律上的保護呢?本文通過對未注冊商標進行法律保護之理論基礎(chǔ)的探討及世界上一些國家相關(guān)法律制度的考察與比較,試圖來回答這個問題,并對我國的相關(guān)立法的完善提出建議。一、未注冊商標獲得法律保護的理論基礎(chǔ)在各國現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)法體系中,商標法的內(nèi)容絕大部分都是圍繞注冊商標而規(guī)定的,即所謂的商標法是保護注冊商標的。也正是基于此,有些人得出未注冊商標不受法律保護的結(jié)論。果真如此嗎?眾所周知,各國的商標注冊制度也不過是在近一百多年來才建立起來,而商標的存在及使用卻遠早于此,有關(guān)商標保護的法律制度應(yīng)早已有之。何況,在實行商標注冊制度的今天,許多國家奉行的是自愿注冊或自愿注冊與強制注冊相結(jié)合的原則,即從法律上看也是允許未注冊商標存在的。從另一個角度,就商標權(quán)的產(chǎn)生或獲得上,許多國家如英美國家遵循“使用原則”,注冊僅僅是作為商標權(quán)
    2023-06-13
    394人看過
  • “超微鈣”比較廣告不正當競爭
    北京超微生物制品有限責任公司是一家生產(chǎn)、經(jīng)營鈣制品的企業(yè),其經(jīng)營的超微鈣屬于傳統(tǒng)鈣的一種。該公司發(fā)現(xiàn)具有競爭關(guān)系的企業(yè)——北京巨能鈣有限責任公司在宣傳自己的產(chǎn)品巨能鈣的廣告中,將巨能鈣與傳統(tǒng)鈣進行對比,突出巨能鈣的優(yōu)點。因此,超微公司認為巨能公司是惡意貶低包括其公司生產(chǎn)的超微鈣在內(nèi)的傳統(tǒng)鈣,以對其造成商譽損失為由將巨能公司告上法庭。法院判決巨能公司向超微公司賠禮道歉,賠償經(jīng)濟損失1萬元。點評:此案是北京市法院受理的首例涉及比較廣告的不正當競爭案。法律鼓勵和保護公平競爭,法律同時也不禁止對同類產(chǎn)品做比較宣傳,但企業(yè)的宣傳應(yīng)當真實,不能通過貶低他人來抬高自己。
    2023-04-24
    166人看過
  • 【反不當競爭法】我國反不正當競爭法的立法概況
    縱觀中國的歷史,漫長的奴隸社會、封建社會、半殖民地半封建社會沒有形成大規(guī)模的商品經(jīng)濟,所以,作為商品經(jīng)濟產(chǎn)物的反不正當競爭法也就沒有產(chǎn)生的土壤,但是作為補充人們生活需要的小規(guī)模貿(mào)易,隨著產(chǎn)品有所剩余,在奴隸社會也已存在了,奴隸主或官府為維護這種簡易交換也曾制定了一些規(guī)則,如奴隸社會專設(shè)管理市場的官史,并規(guī)定“果實未熟,不鬻于市”,即不能買賣未成熟的果實,不能投機取巧等,封建社會時期對于鹽鐵的買賣,由國家統(tǒng)一經(jīng)營,為的是扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展,限制奸商取巧。此外還建立市場管理規(guī)則,由縣官設(shè)立公平秤等,這些做法主要在于維護貿(mào)易的誠實信用,保護消費者的利益,值得一提的是在我國封建社會,也曾幾度出現(xiàn)經(jīng)濟繁榮,國盛民昌的朝代,反不正當競爭和反壟斷的立法也初見倪端,如《唐律》規(guī)定“諸買賣不和而較固取者,及更出開閉其限一價,若參市而規(guī)自入者杖八十,已得贓重者,計利準盜論”,其意是保護公平價格,又禁止依杖將單方面決
    2023-06-08
    213人看過
  • 理解預(yù)告登記法律概念及其重要性
    一、理解預(yù)告登記法律概念及其重要性當事人與他人進行房屋買賣的活動中所進行的預(yù)告登記一般指向不動產(chǎn)登記機構(gòu)進行的實現(xiàn)物權(quán)的保障。預(yù)告登記的作用是阻擋他人物權(quán)。預(yù)告登記是指不動產(chǎn)物權(quán)變動所需要的條件尚未成就時,為限制債務(wù)人處分該不動產(chǎn)由請求權(quán)人向登記機關(guān)申請進行的預(yù)先登記。預(yù)告登記將債權(quán)通過登記的方式記載下來并予以公示轉(zhuǎn)化為準物權(quán),具有排他性的法律效力。二、解決開發(fā)商不給辦理預(yù)告登記的方案解決開發(fā)商不給辦理預(yù)告登記的方案是如果開發(fā)商不給辦預(yù)告登記的,當事人可以自行向房管部門申請。《中華人民共和國民法典》第二百二十一條,當事人簽訂買賣房屋的協(xié)議或者簽訂其他不動產(chǎn)物權(quán)的協(xié)議,為保障將來實現(xiàn)物權(quán),按照約定可以向登記機構(gòu)申請預(yù)告登記。預(yù)告登記后,未經(jīng)預(yù)告登記的權(quán)利人同意,處分該不動產(chǎn)的,不發(fā)生物權(quán)效力。預(yù)告登記后,債權(quán)消滅或者自能夠進行不動產(chǎn)登記之日起九十日內(nèi)未申請登記的,預(yù)告登記失效。三、房屋預(yù)告登
    2023-11-28
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  • 英國、法國行政審判組織的形成因素及其比較
    法國之所以建立行政法院作為其行政審判組織,是基于大革命時期對三權(quán)分立原則的理解和對司法機關(guān)的普通看法。[6]這與前面提到的英國的情況大不相同,主要表現(xiàn)為以下幾個方面:(一)兩國的司法機關(guān)和法官的歷史地位和作用不同法國大革命前的歐洲大陸正是封建社會后期,司法非常黑暗,法國則是其典型。當時,巴黎最高法院為貴族所把持,是一個反對任何改革的頑固封建堡壘。它除了擁有司法權(quán)外,還有一項重要的特權(quán),即國王的敕令在公布前須登記。它常常利用這項權(quán)力維護封建特權(quán),反對革命。因此,掌握在封建勢力中的法院和反映資產(chǎn)階級利益的行政部門之間矛盾激化。[7]從而,行政部門和法院之間漸漸產(chǎn)生了互不信任關(guān)系。如果國王向全國實行較開明和進步的法律,法院要么拒絕適用,以與新法的宗旨相對立的立場來解釋新法;要么就阻礙官員們實施新法,民眾對司法機關(guān)和司法權(quán)存在著普遍不滿的思想。法國大革命發(fā)生后,制憲會議為了避免法院對行政的干擾以及
    2023-08-11
    85人看過
  • 賭博罪的國際比較
    賭博罪,是指以營利為目的,聚眾賭博或以賭博為業(yè)的行為。根據(jù)法律規(guī)定,以營利為目的,有下列情形之一的,屬于《中華人民共和國刑法》第三百零三條規(guī)定的聚眾賭博,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金:1、組織三人以上賭博,抽頭漁利總額達五千元以上;2、組織三人以上賭博,累計賭資五萬元以上;3、組織三人以上賭博,累計賭博二十人以上;4、組織十多名中華人民共和國公民出國賭博,并收取回扣和介紹費。賭博罪如何確定本罪的行為為賭博財物。所謂賭博財物,是指以偶然的事實決定輸贏,而博取財物。且決定輸贏的偶然事實必須為參與賭博的人所不預(yù)知。行為人的賭博標的僅限于財物。財物包括金錢、有經(jīng)濟價值的物品以及財產(chǎn)上.的利益。行為人如果以賭博暫時取樂,而沒有財物的輸贏,則不構(gòu)成本罪。只有在這種賭博游戲持續(xù)太久,致使輸贏總額已累積成相當數(shù)目,超出一般娛樂費用時,才可構(gòu)成賭博罪?!吨腥A人民共和國刑法》第三百零三條以營利為
    2023-07-02
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#廣告法
北京
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    廣告審查是指廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者在承辦廣告業(yè)務(wù)中依據(jù)廣告管理法規(guī)的規(guī)定,在廣告發(fā)布之前檢查、核對廣告是否真實合法,并將檢查、核對情況和檢查結(jié)論、意見記錄在案,以備查驗的活動。 對廣告審查合格的,廣告經(jīng)營者可以設(shè)計、制作、代理、分布,對不合... 更多>

    #廣告審查
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